Италия права наследования

admin

Дом в Италии

Блог Галины Парусовой: недвижимость, инвестиции, риэлторские технологии, бизнес-книги, Италия, Эльба, достопримечательности, путешествие, отдых, рецепты

Аренда в Италии у моря

Свежие комментарии

  • Галина к записи Долговременная аренда в Италии
  • Ирина к записи Долговременная аренда в Италии
  • Последние записи

    Календарь записей

    Наследование пенсии в Италии в случае смерти супруга

    Супруг, состоящий в браке с гражданином Италии, имеет юридическое право наследовать всё имущество супруга, включая пенсию, в случае его смерти и независмо от факта гражданства, а только на основании заключенного брака.

    Важно отметить, что размер унаследованной от супруга пенсии, регулируется соответсвующими законодательными положениями.

    В определенных случаях, при наличии более одного брака, пенсия может быть поделена между вдовой от первого и от второго браков, в пропорции, соответствующей продолжительности данных браков.

    Это может произойти в случае:

    — бывшая супруга от первого растрогнутого брака не вступила в новый брак и при разводе она получила право на алименты,

    — ее экономическое положение является проблематичным.

    Separazione -«легальная сепарация» (раздельное проживание) между супругами, утвержденная решением суда, предполагает отдельное проживание супругов. В тоже время, она не является разводом, а в связи с этим супруги сохраняют право на наследство в случаях кончины одного из них, включая пенсию и все виды имущества, движимого и недвижимого.

    При отсутствии супругов право наследства переходит на детей и затем на родственников в очередности степени их родства. Только при наличии развода право на наследство между бывшими супругами утрачивается по закону и переходит на детей и затем на родственников в очередности степени их родства.

    Об имуществе в фактическом браке (сожительстве).

    По современному итальянскому законодательству юридические права сожителей не гарантированы. Необходимо заключение особых индивидуальных письменных договоренностей между сожителями. Они в обязательном порядке должны быть подписаны у нотариуса обоими сожителями.

    Это значит, что для того, чтобы иметь какие-то материальные гарантии, необходимо иметь именные дарственные или акт продажи, отписанные одним сожителем на имя другого сожителя. Если данных дарственных или актов продажи, или перевода имущества на сожителя со стороны итальянского сожителя не имеется, то никаких наследственных прав на его имущество сожитель не имеет.

    www.domitalia.ru

    Альтернативные виды брака в Италиии

    В Италии церковные браки официально признаются государством. В некоторых случаях их называют конкордатными браками, от термина «конкордат», которым принято обозначать юридически оформленный договор религиозной организации с государством. Со времен Средневековья наибольший опыт в заключении подобных соглашений накопила Католическая Церковь, влияние которой в стране распространялось на многие сферы жизни, включая вопросы семьи и брака. Гражданский брак противостоял церковному лишь после завоевания Италии французами. Согласно Кодексу Наполеона законным мог считаться только гражданский брак, заключенный в муниципалитете. Однако впоследствии церковный брак был восстановлен. В настоящее время более 75% итальянский свадеб проводятся в церкви. При желании без гражданской церемонии бракосочетания и вовсе можно обойтись. Во время совершения обряда венчания священник помимо церковных речей и молитв, зачитывает некоторые статьи семейного права из Гражданского кодекса Италии. Юридическая сила религиозного обряда бракосочетания начинается с момента переписи акта, которая запрашивается в течение пяти дней после торжества.

    Если брак вначале заключается в муниципалитете, жених и невеста зачастую даже не надевают фрак и свадебное платье, поскольку гражданская церемония бракосочетания в Италии считается второстепенной. Подготовка же к венчанию начинается задолго до назначенной даты. Не считается зазорным назначать свадьбу за год вперед, чтобы оставить больше времени для тщательной подготовки к торжеству. Помимо документов, обязательных для вступления в брак в муниципалитете, будущим супругам следует подготовить еще несколько. Среди прочих, свидетельство о крещении, которое можно получить в храме, где совершался обряд крещения. Важно, чтобы на свидетельстве о крещении была сделана отметка о конфирмации (миропомазании). В противном случае следует заранее позаботиться о получении отдельного свидетельства о конфирмации, выдаваемое церковью, где совершался данный обряд. Свидетельство о не пребывании в церковном браке обязаны предоставить только те, кто не проживал в епархии, в которой будет совершаться венчание, по меньше мере год с момента исполнения 16 лет. Данный перечень документов обязуются подготовить и иностранцы, совершающие религиозный обряд бракосочетания в Италии. Документы должны быть переведены на итальянский язык и заверены у нотариуса.

    Перед заключением брака в церкви жених и невеста обязаны в течении месяца посещать специальные добрачные курсы при храме. В ходе десяти уроков-лекций им предстоит изучить самые разнообразные аспекты семейной жизни. Берет на себя церковь и сексуальное просвещение, пропагандируя запрет на аборты и однополые связи. Каких-либо экзаменов по окончании курсов нет. Меж тем священник щепетильно оценивает готовность пары к совместной жизни, взаимной верности, рождению детей, и выдает будущим супругам не только разрешение на брак, а так же и свою личную характеристику на каждого их них. После того, как будут собраны все необходимые документы, на восемь дней вывешиваются церковные объявления о предстоящей церемонии венчания. Право на назначение даты бракосочетания пара получит после того, как священник выдаст справку о том, что церковные объявления опубликованы. Как правило, церемония венчания длится около часа, основная часть торжества посвящена молитвам и рассказам о религиозном смысле брака. Свидетельство о браке молодожены смогут получить после того, как церковными служителями будет наплавлено извещение о состоявшемся бракосочетании в муниципалитет по месту жительства одного из супругов.

    Брак католиков с православными не запрещается, однако некоторые священники могут отказаться регистрировать подобный союз. Обычно для того, чтобы получить разрешение на церковный брак, достаточно обязательства супругов воспитывать детей в католической вере. Есть в Италии и православные храмы, где можно совершить венчание по православному обряду. Православное венчание проводится только при условии, что пара уже состоит в официальном браке и оба супруга крещены. Особенно популярен обряд венчания среди иностранных туристов. Срок подачи заявки на бракосочетание в православном храме Италии — минимум за один месяц. Минимальный срок пребывания в стране для церемонии, как правило, составляет один-два дня. Стоимость церемонии зависит от места для проведения торжества и варьируется в среднем от 1,1 тыс.евро до 3,7 тыс.евро.

    Несмотря на романтичность и эмоциональную наполненность церковного бракосочетания, в последнее время популярность венчания угасает. Архиепископ Ринно Физикелла полагает, что причиной тому служит невозможность получения развода в Католической Церкви. Но причина не только в этом, ведь количество заключаемых гражданских браков так же снижается. Все чаще молодые люди выбирают «сожительство», которое не несет в себе ни ответственности, ни прав. Еще пару лет назад единственной возможностью исключить конфликты во время совместно проживания и защитить права наследования после разрыва было составление письменного соглашения в присутствии нотариуса, призванное урегулировать имущественные отношения между партнерами. Но в 2009 году итальянское правительство одобрило законопроект «О правах и обязанностях совместно проживающих пар», который придает легальный статус официально незарегистрированным, но живущим вместе, парам. Под «совместно проживающими» подразумеваются «два человека, связанные взаимными чувствами и проживающими совместно, в том числе и два человека, принадлежащие к одному полу». Чтобы получить статус «совместно проживающих», пара должна письменно известить отдел записи актов гражданской регистрации. В итоге «сожители» получают права и обязанности, в общем и целом напоминающие права законных супругов. После девяти лет зарегистрированного совместного проживания стороны получают право автоматического наследования имущества, а также право на половину наследуемого имущества, если во время совместного проживания рожден один ребенок, и на треть — если детей двое и больше. Дети, которые признаны и матерью, и отцом, имеют такие же права, что и дети, рожденные в законном браке. Родители обязаны содержать, воспитывать, дать образование согласно способностям и желаниям ребенка, и несут ответственность за него до совершеннолетия. Если у «совместно проживающих» детей нет, наследство отходит одному из фактических супругов целиком. Что касается алиментов, то у сожителей здесь тоже «все, как у людей»: если пара проживает совместно более пяти лет, после расставания одному из партнеров положена компенсация. Кроме того, фактическим супругам дана возможность получать ВНЖ в Италии по облегченной процедуре, если один из пары проживает в стране легально. Важно и то, что сожительствующие супруги получили право принимать решение о способах лечения и месте захоронения своих партнеров. Конечно, католическая церковь выступает категорически против придания совместно проживающим парам легального статуса, поскольку с точки зрения церковнослужителей главную ценность имеет лишь традиционная семья, создаваемая с целью рождения детей.

    m.italia-ru.com

    Наследование в международном частном праве (стр. 1 из 2)

    Наследственные отношения представляют собой ту область общественной жизни, в рамках которой возникает значительная масса проблем юридического характера. В современных условиях с учетом интенсификации миграции населения, расширения сферы разнообразных международных обменов объективно усиливается необходимость правовой регламентации наследования средствами международного частного права.

    В частности, в материалах сравнительного исследования наследственного права в странах ЕС, опубликованных Немецким институтом нотариата в 2002 г., отмечается возрастание актуальности проблем международного наследования, что обусловлено рядом обстоятельств: в некоторых странах Союза проживает значительное число лиц — граждан других стран Союза (например, в Германии это 1,8 миллиона человек, а в Люксембурге граждане иных стран ЕС составляют около 20 процентов населения); многие граждане стран, входящих в ЕС, имеют банковские счета или недвижимую собственность в других государствах (по данным немецких банков, более 1 миллиона немцев владеют за границей недвижимостью) и т.д.

    Отношения по наследованию для целей их правового упорядочения по преимуществу подвергаются воздействию внутренних, национальных правовых норм, отражающих специфику социальной, экономической и правовой системы данной страны. Закономерным явлением вследствие этого выступают многочисленные и разнообразные коллизии в случае, когда переход имущества по наследству связан с несколькими (двумя и более) национальными правопорядками. Следовательно, в качестве основного средства в упомянутом юридическом инструментарии, на который, в наибольшей степени, ложится «нагрузка» по регулированию наследственных отношений международного характера, будут служить соответствующие нормативные предписания — коллизионные нормы.

    Коллизионные нормы применяются в тех случаях, когда речь идет о регулировании отношений, возникающих в сфере международного хозяйственного оборота в широком смысле слова, и именно в условиях, когда на регламентацию конкретного общественного отношения претендуют два или более правопорядков различных. Коллизионная норма по своей сущности представляет собой отсылочную норму, с помощью которой возможно определить право, которое выступает компетентным правопорядком применительно к данному конкретному отношению и содержит необходимые ответы на вопросы, касающиеся его существа. Коллизионная норма, таким образом, сама по себе не регулирует отношение как таковое, а действует в сочетании с материально-правовой нормой соответствующей правовой системы (национального права определенного государства либо международного договора).

    Коллизии законодательства в сфере наследственного права возникают тогда, когда отдельные вопросы наследования получают неодинаковое закрепление в праве различных стран. Такие коллизии возникают и в области наследственного права. Например, коллизии в процессе наследования по закону.

    Другая серия коллизионных вопросов обусловлена осуществлением наследования по завещанию (речь идет о вопросах завещательной дееспособности и неадекватной регламентации признания завещания действительным по форме и по содержанию).

    К третьей группе относятся коллизионные ситуации, обязанные своим появлением различиям, которые существуют в сфере внутригосударственного правового регулирования наследования движимого и недвижимого имущества.

    При наследовании по закону необходимо найти такой правопорядок, который определил бы перечень предполагаемых обязательных наследников и установил очередность их призвания к наследству. Выбор основан:

    1) на принципе гражданства наследодателя

    2) на принципе домицилия (места постоянного проживания) наследодателя.

    Критерий «закон последнего места жительства наследодателя» характерен для законодательства Перу: место нахождения имуществ не имеет значения для целей наследования, а процесс наследственного правопреемства будет осуществляться согласно закону той страны, на территории которой наследодатель имел последнее место жительства.

    Также, для законодательства Великобритании и Франции характерно, что отношения по наследованию подчиняются закону места последнего места проживания наследодателя. «Закон последнего места жительство наследодателя» также известен английской судебной практике, США, Швейцарии (Аргентина, Дания, Исландия, Колумбия, Норвегия, Чили).

    Другие страны в качестве универсального коллизионного принципа обращаются к «закону гражданства наследодателя». Эта формула применятся вне зависимости от характера имущества и от того, в какой стране оно находится. Но применение этого принципа нельзя назвать полностью беспроблемным. Неясно, законодательство какой страны будет применяться в случае, если у наследодателя несколько гражданств либо он является лицом без гражданства. Это вынуждает стран создавать коллизионные конструкции, например, в Японии, если лицо является бипатридом или апатридом, то применяется правопорядок государства, где лицо имеет обычное место жительства (Австрия, Албания, Ватикан, Германия, Египет, Иран, Греция, Италия, Испания, Португалия).

    Передача наследуемого имущества от наследодателя к наследникам по закону представляет собой достаточно значимую стадию наследования. Однако ключевой формой распоряжения имущественными правами остается институт завещания. Наследодатель посредством составления завещания может определить юридическую судьбу своего имущества. Однако при этом возникают вопросы обязательной доли, защиты прав пережившего супруга и т.п. Естественно, государство заинтересовано в выборе наиболее удобных форм правового регулирования в виде единообразных коллизионных начал, которые позволили бы установить, обладал ли индивид самой возможностью выразить свою последнюю волю, отдавал ли он себе отчет в своих действиях, отвечал ли за свои поступки, словом, определить его завещательную дееспособность. Здесь, применяются те же вышеуказанные принципы. Учитывается прежде всего право той страны, где наследодатель обрел последнее место жительства на момент составления завещания, а также право государства, гражданином которого наследодатель является.

    Законодательства государств не могут не придавать большого значения самой форме завещания или его содержанию. Это продиктовано необходимостью обеспечить соответствие между выраженным в завещании предварительном волеизъявлении и последней волей наследодателя. Форма завещания могла бы устанавливаться в соответствии с нормами того закона, который регламентирует наследственные правоотношения в целом. Однако в условиях международно-правовых вопросов наследования применение именно этого закона не всегда возможно. Выбор права, подлежащего применению, применяется, исходя из коллизионного принципа: закона места совершения акта. Однако обращение к такому принципу возможно лишь в том случае, когда в законодательстве одного государства содержится материально-правовая норма, признающая действительным завещание, которое составлено по законодательству другого государства. Так ГК РФ гласит, что завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие не соблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского законодательства.

    Анализ российского законодательства показывает, что при определении формы завещания закон места постоянного проживания является основной коллизионной привязкой, а остальные коллизионные принципы относятся к числу дополнительных, применяемых в силу сложившейся необходимости.

    Юристы Германии длительное время исследовали проблему выбора права, которым следует руководствоваться завещателю, и пытались определить, должно ли наследственное право быть принудительным, или ему следует подчиняться усмотрению завещателя. С сентября 1986 г. вступил в силу Закон «О международном частном праве», который положил конец существовавшим разногласиям. Теперь при определении права, применяемого в процессе наследования по завещанию, следует руководствоваться законом гражданства наследодателя. Таким образом, если то или иное лицо получило гражданство ФРГ, то завещание подчиняется законодательству ФРГ.

    Законодательство Швейцарии исходит из того, что к наследованию должно применяться право того государства, где лицо обрело последнее место жительства. Таким образом, если иностранец, проживающий на территории Швейцарии, намерен составить завещание, то оно должно быть выполнено в соответствии с требованиями швейцарского законодательства.

    Определение действительности завещания по содержанию осуществляется в соответствии с теми же коллизионными привязками, которые устанавливают порядок применения права.

    В России принята раздельная система определения наследственного закона: наследование движимого имущества регулируется правом страны по месту последнего жительства наследодателя, а наследование недвижимости — правом страны по месту ее нахождения. В отсутствие международного договора, которым предусмотрено иное, данная коллизионная норма применяется к наследованию как по закону, так и по завещанию.

    В силу различий используемых в разных странах коллизионных привязок при определении применимого к международному наследованию права нередко возникает проблема обратной отсылки, как негативной, так и позитивной. Например, ч. 1 ст. 90 Федерального закона Швейцарской конфедерации от 18 декабря 1987 г. о международном частном праве Швейцарии предусматривает, что наследование после лица, постоянно проживавшего в Швейцарии, подчиняется швейцарскому праву. При этом местонахождение и вид имущества значения не имеют. В то же время российская коллизионная норма (абз. 2 п. 1 ст. 1224 ГК РФ) подчиняет наследование недвижимого имущества, находящегося на российской территории, нормам российского наследственного права.

    mirznanii.com

    НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

    Общие проблемы наследования в международном частном праве

    В любом обществе отношения по наследованию представляют собой наиболее консервативную сферу гражданского оборота. Будучи тесно связанным со сложившимися в обществе представлениями, семейными устоями и национальными традициями, наследственное право каждой страны отличается значительным своеобразием и с трудом поддается изменениям. Этим объясняется почти полное отсутствие успехов в международной универсальной унификации норм гражданского права о наследовании и ограничение их унификации на региональном и двустороннем уровнях межгосударственных отношений, в основном коллизионными нормами.

    Единственным примером универсальной унификации материальных норм наследственного права является принятая в Вашингтоне 26 октября 1973 г. Конвенция, предусматривающая единообразный закон о форме международного завещания. Конвенция, посвященная весьма узкому и в то же время исключительно важному вопросу наследственного права, вступила в силу 9 февраля 1978 г. В ней участвуют около 20 государств, в том числе Бельгия, Италия, Канада, Кипр, Ливия, Португалия, Франция. Советский Союз подписал Вашингтонскую конвенцию 17 декабря 1974 г., но впоследствии ее не ратифицировал.

    Более удачной оказалась судьба Конвенции о коллизиях законов, касающихся формы завещательных распоряжений, которая была одобрена на девятой сессии Гаагской конференции по международному частному праву и принята 5 октября 1961 г. В ней участвуют около 40 государств, в том числе Австралия, Австрия, Англия, Бельгия, Греция, Дания, Испания, Ирландия, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Швеция, Швейцария, Германия, Финляндия, Франция, Япония. Россия в этой Конвенции не участвует.

    Еще одна универсальная конвенция по вопросам наследственного права – Конвенция относительно международного управления имуществом умерших лиц, одобренная на 12-й сессии Гаагской конференции по международному частному праву и подписанная 2 октября 1973 г., с трудом вступила в силу 1 июля 1993 г., набрав минимально необходимое число ратификаций. Ее участниками являются Чехия, Португалия и Словакия.

    Значительно более успешной, чем универсальная, является региональная и двусторонняя унификация наследственного права. Однако и она, как уже сказано, ограничивается в основном унификацией коллизионных норм о наследовании, а также установлением некоторых единообразных административных правил охраны наследственного имущества.

    Среди региональных унификационных договоров, содержащих в числе других положений коллизионные нормы наследственного права, наиболее известен Кодекс Бустаманте (Гаванская конвенция) 1928 г. В нем 20 статей (ст. 144–163) посвящены вопросам наследования.

    Но наибольшее число унифицированных норм международного частного права, касающихся наследования, сосредоточено в двусторонних международных договорах – договорах о правовой помощи, консульских конвенциях и др.

    Примерно в половине двусторонних договоров Российской Федерации о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам есть нормы, непосредственно направленные на регламентацию наследственных отношений, осложненных иностранным элементом.

    В нескольких договорах – с Грецией, Кипром, Финляндией – нормы о наследовании немногочисленны и касаются лишь предоставления национального режима в этой области и определения права, применимого к форме завещаний. Краткие, хотя и иные положения о наследовании, содержит также договор с Ираком.

    Напротив, договоры с государствами бывшего «социалистического лагеря» либо социалистической ориентации (Албанией, Болгарией, КНДР, Кубой, Польшей, Румынией,

    Чехией, Словакией, Югославией), а также с государствами, образовавшимися на месте республик бывшего СССР (Азербайджаном, Грузией, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Эстонией), содержат целые комплексы норм о наследовании. В их числе унифицированные коллизионные нормы (о праве, применимом к наследованию движимого и к наследованию недвижимого имущества, к форме завещания и др.), материальные нормы наследственного права (об исчислении срока на принятие наследства, о выморочном имуществе и др.), нормы о юрисдикции по наследственным делам, о мерах по охране наследственного имущества и интересов наследников. Подробные нормы о наследовании (в том числе коллизионные) содержатся также в договоре о правовой помощи с Ираном.

    Со странами – членами СНГ Россию помимо упомянутых двусторонних договоров о правовой помощи связывает Минская конвенция 1993 г., в которой ч. V разд. II (ст. 44–50) посвящена наследованию. Нормы этого раздела по кругу решаемых вопросов сходны с названными правилами большинства двусторонних договоров о правовой помощи, но по содержанию не во всем совпадают с некоторыми из этих договоров. Минская конвенция не затрагивает положений других международных договоров, участниками которых являются стороны этой Конвенции (ст. 82). Поэтому в случае расхождения правил Минской конвенции с нормами двустороннего договора между ее участниками приоритет имеют нормы этого договора.

    Кишиневская конвенция 2002 г., заключенная с целью заменить Минскую конвенцию 1993 г., воспроизводит в ч. V разд. II (ст. 47–53) почти дословно те нормы о наследовании, которые содержатся в Минской конвенции 1993 г.

    Незначительный объем универсальной международной унификации норм о наследовании предопределяет большую роль национального, прежде всего национального коллизионного права в регулировании наследственных отношений.

    Коллизионные нормы российского права о наследовании содержатся в ст. 1224 ГК РФ и во многом совпадают с нормами прежнего законодательства (см. ст. 127 Основ ГЗ 1961 г., ст. 567 ГК РСФСР 1964 г. и ст. 169 Основ ГЗ 1991 г.). В то же время все они претерпели изменения по сравнению с прежними нормами, и некоторые из этих изменений существенны (подробнее см. ниже).

    В области наследования предоставление иностранцам национального режима и его обеспечение на деле имеет особое значение. Это связано с существующими в праве ряда стран «изъятиями, направленными на то, чтобы расширить круг случаев применения собственного права, либо установить в вопросах наследования специальные привилегии для собственных граждан, либо умалить права наследования иностранцев. » [1] В наибольшей мере такие изъятия ущемляют права наследников – иностранцев, живущих за границей, и чаще всего – в отношении наследования ими земли и других природных ресурсов. В принципе, возможность подобных ограничений наследственных прав иностранцев не исключена и в России, поскольку в соответствии с Конституцией РФ (ч. 3 ст. 62) и ГК РФ (абз. 4 п. 1 ст. 2; ст. 1196) из принципа национального режима и из принципа равенства гражданской правоспособности иностранных граждан, а также апатридов и российских граждан возможны исключения, если они установлены федеральным законом.

    Стремлением не допустить ограничений наследственных прав своих граждан, когда эти права должны возникнуть или осуществляться в другом государстве, объясняется включение в двусторонние договоры России (в прошлом – СССР) о правовой помощи специальных условий о безоговорочном применении в сфере наследования национального режима. Наиболее кратко и четко это условие сформулировано в действующем для Чехии и Словакии договоре с бывшей Чехословакией (1982 г.): «Граждане одной Договаривающейся Стороны могут наследовать имущество или права на территории другой Договаривающейся Стороны по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и собственные граждане» (ст. 39 «Принцип равенства»). Формулировки в других договорах более детальны и пространны, но по существу мало отличаются от приведенной.

  • [1]Луни, Л. А. Международное частное право. Особенная часть. 2-е изд. М., 1975. С. 414.
  • studme.org

    Каков порядок (сроки, документы) вступления в наследство по завещанию?

    Вступление в наследство – это, прежде всего, четко регламентированная правовая процедура, которая закрепляет не только сам факт смены собственника имущества, но также переход прав и обязанностей наследователя к наследникам. Именно поэтому так важно детально изучить порядок вступления в наследство, чему, собственно, и посвящена данная статья.

    Основная информация о наследовании

    У тех, кто впервые сталкивается с таким правовым явлением, как вступление в наследство возникает огромное количество вопросов. Для того чтобы немного освоиться на новой для себя территории, необходимо ознакомиться с основной информацией.

    Прежде всего, следует сказать, что наследование различают 2 типов: по закону и по завещанию. В первом случае наследование осуществляется тогда, когда наследодателем не оставлено письменного выражения собственной воли, демонстрирующего его желание по поводу распоряжения принадлежащего ему имущества. Обычно речь идет о родственниках усопшего различной степени родства.
    А вот вступление в наследство по завещанию возможно и для лиц, не находящихся в родстве, но определенных наследователем в качестве своих наследников.

    Если говорить о сроках вступления в наследство, то нужно отметить, что общий срок вступления в наследство составляет 6 календарных месяцев. Важно отметить, что срок исчисляться начинает со дня, следующего за днем наступления событий, повлекших за собой открытие наследства. Такими событиями может быть смерть гражданина, вступление в законную силу решения суда о признании его погибшим, отказ наследника от принятия наследства, рождение наследника после смерти наследодателя и т.д. Важно отметить, что в случае отказа преимущественного наследника (например, наследника первой очереди – сына) от вступления в наследство, у последующего (наследника второй очереди – например, сестры усопшего) на вступление в наследство отведен меньший срок, составляющий 3 календарных месяца.

    Тут нужно также отметить, что если наследник изъявил желание отправить документы о принятом решении относительно вступления в наследство почтой, датой подачи будет считаться дата отправления письма, вне зависимости от срока его получения адресатом.

    Особый срок принятия наследства установлен также и в случае наследственной трансмиссии, то есть ситуации, когда наследник умирает до вступления в наследство и его право переходит уже к его наследникам. При этом, вступление в наследство должно быть осуществлено в срок, не превышающий остаточного срока, отведенного для этих целей первому наследнику. Но если остается менее 3 месяцев, то срок увеличивают именно до 3 месяцев.

    Нужно обратить внимание и на документы для вступления в наследство. Все необходимые официальные бумаги условно можно разделить на 3 группы:

    • доказывающие факт смерти,
    • подтверждающие право на наследование,
    • специальные (дополнительное) документы.
    • К первой группе относятся: свидетельство о смерти гражданина, а также выписка из домовой книги (справка из УФМС РФ), подтверждающая, что умерший гражданин проживал перед своей смертью в том или ином месте.

      Вторая группа – это, соответственно, паспорт наследника и документ, подтверждающий родство. Это может быть свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении или усыновлении и т. п.
      К третьей группе относятся документы, индивидуальные для каждого случая. Такими могут быть пенсионное удостоверение, справка, подтверждающая инвалидность и т. п.

      Вступление в наследство после смерти наследника

      Как уже упоминалось ранее, в случае смерти наследника, так и не воспользовавшегося своим правом, предусмотрен особый порядок вступления в наследство уже его наследников.

      Вступление в наследство после смерти наследника называется наследственной трансмиссией, суть заключается в том, что законодатель предусматривает возможность «наследования права на вступление в наследство». Такая ситуация имеет место, в случаях, когда после смерти гражданина и открытия его наследства, наследник не успевает вступить в свои права в результате смерти. В этом случае, право на вступление в наследство – становится правом уже его наследников (как по закону, так и по завещанию).

      В этой ситуации следует учитывать, что право на наследование в порядке трансмиссии не пересекается с правом на вступление в наследство возникшим после смерти несостоявшегося наследника. Это значит, что неполученное усопшим наследство будет переходить к его наследникам отдельно от остальной наследственной массы, а не в обычном порядке в течение полугода.

      Правила вступления в наследство

      Законом определяются основные правила вступления в наследство. Прежде всего, необходимо соблюдать установленные и простые правила, которые существенно облегчат Вам жизнь.

      Правило 1. Следует собрать документы. Прежде чем приступать к процессу по вступлению в права наследования, потребуется подготовить все документы для нотариуса, о которые говорилось выше.

      Правило 2. Предстоит выяснить, не было ли у умершего завещания. Если Вы точно этого не знаете, то отправляйтесь в ближайшую к Вам нотариальную контору. Там проверят всех нотариусов и сообщат о наличии или отсутствии завещания. Если таковое имеется, то обращаться следует к нотариусу, который его хранит (как его найти, Вам подскажут в конторе), а если завещания нет – то потребуется выяснить, какой нотариус обслуживает район, в котором проживал умерший. Эту информацию легко найти в интернете или можно попробовать узнать в той же конторе.

      Правило 3. Теперь остается только обратиться к нужному нотариусу для осуществления процедуры вступления в наследство.

      Процедура вступления в наследство: как это происходит

      Процедура вступления в наследство представляет собой действия наследника по выражению своей воли относительно приобретения имущественных прав и обязанностей наследодателя. В самом общем виде выглядит это следующим образом:

    • обращение к нотариусу и написание заявления о своем намерении принять наследство;
    • предоставление нотариусу необходимых документов для получения свидетельства о праве на наследство;
    • оплата услуг нотариуса согласно установленным тарифам. На сегодняшний день размер госпошлин составляет 0,3% для близких родственников (наследников 1 и 2 очередей) и 0,6% для других наследников. Важно отметить, что максимальный размер пошлины для первой категории составляет 100 000 рублей, а для второй – 1 000 000 рублей. Кроме того, законодатель предусматривает ряд льгот, применяемых при оплате пошлины. Так, например, скидка предусматривается для инвалидов, а также лиц, которые проживали и продолжают проживать в жилом помещении, которое передается в порядке наследования и т.п.
    • оформление перехода права собственности. Этот этап наступает через 6 месяцев с момента открытия наследства (то есть с момента смерти наследодателя). Хотя в силу закона право собственности на имущество покойного переходит к его наследникам в момент открытия наследства, возможность распорядиться наследственной массой они получают только после оформления документов на наследство.

    Если в наследство передается недвижимое имущество, то для регистрации права собственности на него предстоит обратиться в Росреестр, где нужно предъявить документы удостоверяющие личность и свидетельство о праве на наследство. После регистрации права собственности, Вам будет выдано соответствующее свидетельство. Теперь процедуру наследования можно будет считать завершенной.
    Некоторые особенности есть и при наследовании автомобилей и других транспортных средств. Для завершения процедуры наследования необходимо поставить автомобиль на учет в ГИБДД.

    Как вступить в права наследства части имущества

    Довольно часто можно услышать вопрос о том, как вступить в права наследства части имущества? Ответ на него очень прост: это невозможно. В соответствии с действующим законодательством наследование части причитающейся наследственной массы невозможно. Если наследник соглашается принять наследство, то автоматически соглашается на принятие всего объема, в том числе и имущественных обязательств усопшего. Это значит, что наследованию подлежит не только имеющееся движимое и недвижимое имущество, но и долги умершего.
    В случае если наследников несколько, то размер долга наследуется всеми лицами в размере, пропорциональном их доле в наследуемой массе.

    Особенности наследования по завещанию

    В наше время, разумеется, увеличивается уровень правового сознания граждан и потому, составлением завещаний никого не удивишь. По этой причине детального обсуждения требует вопрос о том, как вступить в наследство по завещанию. В такой ситуации законодатель предоставляет наследникам тот же срок – 6 месяцев. Для вступления в наследство по завещанию, необходимо представить документы, подтверждающие личность наследника.

    Кстати, завещания бывают 2-х видов: закрытые и открытые.

    Если завещание открытое, то при его составлении с текстом знакомятся нотариус, а также присутствующие свидетели, исполнитель завещания, рукоприкладчик (ставит подпись вместо завещателя, который не в состоянии расписаться).

    Закрытое завещание пишется от руки завещателем. Оно передается нотариусу в запечатанном конверте, и никто, кроме самого завещателя, не знакомится с его содержанием. Нотариус должен вскрыть такое завещание в течение 15 дней с момента поступления к нему свидетельства о смерти его составителя.

    Кстати, наследователь может указывать в своем завещание свою волю, исполнение которой можно возложить на так называемого душеприказчика. Это лицо может, как быть наследником или одним из них, так и не быть им вовсе.

    Его функции заключаются в том, чтобы проследить за правильностью исполнения завещания или каким-то образом распорядиться имуществом, которое наследуется другими лицами. Так, например, душеприказчики могут назначаться в случае, если наследник еще не достиг совершеннолетия или не получил необходимого образования, и до этого момента они будут управлять имуществом наследодателя.

    Душеприказчиками также могут считаться лица, уполномоченные на исполнение завещания самими наследниками (здесь речь идет о поверенных), либо в случаях установленных законом (опекуны, законные представители). Хотя все это отчасти спорная ситуация.

    Отличие душеприказчика от иных лиц в наследственном праве заключается в том, что он не просто исполняет волю усопшего, следя за правильностью исполнения завещания, но и в том, что все действия душеприказчика должны совершаться в пользу наследников.

    Важно отметить, что, несмотря на волеизъявление наследодателя, существует так называемая «обязательная доля». Речь идет о той части наследства, которая причитается лицу, вне зависимости от того, кого наследодатель или закон определил в качестве наследников.

    К таким лицам относятся несовершеннолетние дети или дети, которые по состоянию здоровья не могут трудиться, нетрудоспособные лица, находящиеся ранее на иждивении умершего (супруги-инвалиды, другие родственники всех очередей, по состоянию здоровья или возрасту неспособных к труду, проживающие с погибшим). Размер обязательной доли составляет половину от той доли, которой гражданин должен был получить по закону. Так, например, если было составлено завещание, которое лишает права на жилое помещение супругу усопшего, но супруга достигла пенсионного возраста, который в соответствии с законом считается нетрудоспособным, а других наследников первой очереди нет (детей, родителей), она имеет право на половину этого жилого помещения. При этом, лицо, которое имеет право на получение обязательной доли, не может быть лишено этого права иначе, как по решению суда.

    Закон о наследстве по завещанию

    Специального закона о наследстве по завещанию не существует. Регулирование наследственных отношений осуществляется исходя из норм Конституции РФ, Гражданского кодекса, Федерального Закона от 26.11.2001 года N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации», других законов и подзаконных актов нашего государства.
    Многие сферы законодательства в той или иной мере содержат указания на нормы наследственного права. В том числе и законодательство о нотариате, налоговое законодательство, семейное право и другие.

    nsovetnik.ru

    Это интересно:

    • Приказ 837 мвд рф Опубликован Приказ МВД РФ № 707 от 6 сентября 2017 г. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 6 сентября 2017 года подписал Приказ № 707 от 6.09.2017 года О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной […]
    • Заявление ростелеком на отключение телефона Как отказаться от домашнего телефона Ростелеком В современном мире стационарный аппарат постепенно уходит на второй план. Его место занимают мобильники и смартфоны. Этому способствуют многие причины: повышение абонентской платы, удобство мобильной связи, которая в месяц обходится […]
    • Досрочное назначение пенсии в 2018 году Досрочная пенсия Кому положена досрочная пенсия в 2018 году? В России гражданин получает возможность выйти на пенсию при наступлении, установленного законом пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55). Однако, в некоторых случаях, предусмотренных законодательством, возможен […]
    • Аудит налога на прибыль Аудит налога на прибыль: последовательность проведения и оформление результатов При подсчете и уплате налогов компании и государство являются заинтересованными лицами и в спорных ситуациях у каждого из них своя правда. Поэтому и действует система налогового аудита, в том числе и для […]
    • Стаж для педагогической пенсии Льготная пенсия для педагогов. Льготная пенсия педагогам дополнительного образования Для некоторых категорий граждан в России предусмотрено наличие льготной трудовой пенсии. Соответственно, есть возможность получения страховых выплат от государства раньше положенного срока (55 для […]
    • Штраф за пересечение 2 сплошных Когда пересечение двойной сплошной карается штрафом (и его размеры), а когда нет? До сих пор состояние дорог в нашей стране большей частью можно считать неудовлетворительным, поэтому у водителей порой не остаётся возможностей передвигаться по ним, не нарушая правила, например, выезжая на […]
    • Возврат товара при быстрой покупке В какие сроки возможен возврат товара Совершив неудачную покупку, многие задумываются о возможности соблюдения срока возврата товара. Условия возврата приобретения и сроки устанавливаются законом о защите прав потребителей (далее – Закон). Здесь учтены интересы обеих сторон, покупателя и […]
    • Аренда транспорта налоги Нужно ли удерживать страховые взносы с аренды автомобиля? Отправить на почту Страховые взносы с аренды автомобиля не начисляются и не уплачиваются арендатором только в том случае, если арендуется авто без экипажа. Если же в аренду взят автомобиль с экипажем, то обязательно придется […]